Субъективный состав это

Субъектный состав правоотношения

Субъективный состав это

Это совокупность лиц, участвующих вданном правоотношении. В правоотношенииво всех случаях участвуют не менее двухсубъектов – управомоченный и обязанный.

Субъектами гражданских правоотношениймогут быть:

  • физические лица (граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства);
  • юридические лица (российские, иностранные, международные),
  • государственные и административно-территориальные (публично-правовые) образования.

Правосубъектность– социально-правоваявозможность субъекта быть участникомгражданских правоотношений. Предпосылкамии составными частями гражданскойправосубъектности являются правоспособностьи дееспособность субъектов.

Правоспособность– способность субъекта иметь гражданскиеправа и обязанности.Дееспособность– способность субъекта своими действиямиприобретать для себя права и создаватьдля себя обязанности.

К тому жедееспособность охватывает иделиктоспособность самостоятельнонести ответственность за совершенныегражданские правонарушения.

Юридические лица и совершеннолетниеграждане обладают всеми элементамигражданской правосубъектности. Малолетниедети и совершеннолетние граждане,признанные недееспособными, являютсясубъектами гражданских прав, будучитолько правоспособными.

В каждом гражданском правоотношенииразличают две стороны – управомоченнуюи обязанную.

Как на управомоченной, так и на обязаннойстороне могут выступать одно илинесколько лиц (субъектов).

Состав участников гражданскогоправоотношения может изменяться впорядке правопреемства,под которымпонимают переход прав и обязанностейот одного лица – правопредшественникак другому лицу – правопреемнику,заменяющему его в правоотношении. Правопреемство бывает двух видов:универсальное (общее) и сингулярное(частичное):

  • При общем правопреемстве правопреемник в результате одного юридического акта занимает место правопредшественника во всех правоотношениях (за исключением тех, в которых правопреемство недопустимо).
  • Частичное правопреемство – правопреемство в одном или нескольких правоотношениях.

Правопреемство не допускается в техслучаях, когда права и обязанности носятличный характер.

Объектом правоотношения

– является то, по поводу чего возникаети осуществляется деятельность егосубъектов. Предмет деятельности субъектовгражданского правоотношения традиционноименуется объектом правоотношения.

1. Материальные блага

1.1. вещи ( в их естественном состоянииили произведенные людьми), включаяденьги и ценные бумаги,

1.2. имущественными правами

1.3. Процесс создания материальных идуховных благ именуется либо производствомработ, либо оказанием услуг.

2. Идеальные блага выступают:

2.1. в виде продуктов (результатов)интеллектуальной деятельности(произведения науки, литературы иискусства, изобретения, полезные модели,промышленные образцы и т.д.);

2.2. в виде личных неимущественных и иныхнематериальных благ (честь, достоинство,личное имя, тайна частной жизни и т.д.).

Виды гражданских правоотношений

  1. По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов.

Значение: состоит в том, что принарушении абсолютного права меры защитыи ответственности могут быть примененык любому нарушителю, а при нарушенииотносительного права может отвечатьтолько строго определенное лицо,обязанное своими действиями удовлетворятьинтересы управомоченного. При этом взаконодательстве формируется двасамостоятельных блока гражданско-правовыхмер защиты: один – предназначенный длязащиты абсолютных прав, другой – длязащиты относительных прав.

    1. Абсолютные правоотношения – это такие правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей субъектов.

      Поэтому подобные права именуются абсолютными, а обязанности, противостоящие им, являются общерегулятивными обязанностями каждого правосубъектного лица не нарушать законов.

      Вместе с тем абсолютному праву коррелируют и обязанности самого управомоченного субъекта, вытекающие из запретов, устанавливающих пределы осуществления абсолютного субъективного права.

    2. Относительными называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица).

      В силу того, что в таких правоотношениях стороны – как управомоченная, так и правообязанная – строго определены, их права и обязанности так же строго соотносимы, в силу чего и именуются относительными. Для относительных отношений характерна сложная, системная структура содержания.

      Ядро их содержания составляют основные права и обязанности сторон. Помимо них элементами содержания являются права и обязанности сторон, определяющие порядок осуществления основных субъективных прав и исполнения основных обязанностей сторон.

  1. По объекту разделяются правоотношения

Значение: Практическое разграничениеданных правоотношений состоит, вчастности, в том, что при нарушении прави обязанностей, вытекающих из имущественныхправоотношений, к нарушителю применяютсясанкции имущественного характера, тогдакак при нарушении неимущественных прави обязанностей помимо имущественныхобычно применяются иные мерыправоохранительного характера.

2.1. Правоотношения имущественногохарактера имеют своим объектомматериальные блага (имущество) и отражаютлибо принадлежность имуществаопределенному лицу (правоотношениясобственности, хозяйственного ведения,оперативного управления и т.п.), либопереход имущества (по договору, в порядкенаследования, возмещения вреда и т.п.).

2.2. Личного неимущественного характера-правоотношения, имеющие в качествеобъектов результаты интеллектуальнойдеятельности, личные неимущественныеправа и другие нематериальные блага

3. По способу удовлетворения интересовуправомоченного лица

Значение: Вещные правоотношенияреализуются непосредственными действиямисамого управомоченного лица, аобязательственные – через исполнениеобязанностей должником.

Иначе говоря,носитель вещного права имеет возможностьнепосредственно без содействия обязанныхлиц удовлетворить свои интересы, в товремя как лицо, обладающее обязательственнымправом, может удовлетворить свои интересытолько через действия обязанного лица.

Такое положение объясняется тем, чтовещные правоотношения абсолютны, аобязательственные – относительны.

3.1. Вещные правоотношения – правоотношения,фиксирующие статику имущественногоположения субъектов.

3.2. Обязательственные правоотношения- правоотношения, опосредующие динамикуимущественных отношений по передачеимущества, выполнению работ, оказаниюуслуг, созданию и использованию продуктовинтеллектуальной деятельности.

3.3. Корпоративные – правоотношения,возникающие на основе участия (членства)субъектов в организационно-правовыхобразованиях – корпорациях, обладающихпризнаками юридических лиц.

Значение: Благодаря корпоративнымправам участники корпорации (хозяйственноготоварищества, общества, кооператива ит.д.

) могут участвовать в различныхформах в управлении корпорацией и ееимуществом.

Реализуя свои корпоративныеправа, участники корпорации влияют наформирование воли данного корпоративногообразования, являющегося самостоятельнымсубъектом гражданского права – юридическимлицом.

3.4. Преимущественные права – эти правасвоеобразны, так как выходят за рамкипринципа равенства субъектов гражданскихправоотношений.

Поэтому преимущественныеправа могут возникнуть у субъектовтолько в случаях, предусмотренныхзаконом. Преимущественные права носятисключительный характер, и только самуправомоченный субъект может отказатьсяот них.

Любые юридические действия,ограничивающие или нарушающиепреимущественные права, юридическиничтожны

Основания возникновения, измененияи прекращения правоотношения называютсяюридическими фактами.

Юридические факты– жизненныеобстоятельства, с которыми законсвязывает возникновение, изменение илипрекращение правоотношения

Источник: https://studfile.net/preview/2975261/page:10/

Определить субъектный состав

Субъективный состав это

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Гражданское правоотношение – сложная категория, имеющая свою структуру. В состав гражданского правоотношения входят субъекты, на поведение которых прежде всего и воздействуют нормы гражданского законодательства.

Важным элементом правоотношения является его содержание, в которое всегда входят права и обязанности сторон. Кроме того, обязательным элементом любого правоотношения признается его объект, т. е. то, по поводу чего и возникает конкретная правовая связь.

Для усвоения сущности гражданского правоотношения необходимо более подробно изучить указанные элементы.

Субъекты гражданского правоотношения. Гражданское правоотношение возникает между людьми или определенным образом организованными людьми (юридическими лицами). Участники правоотношения становятся носителями гражданских прав и обязанностей и потому характеризуются как субъекты гражданского правоотношения. Субъектами могут быть:

1) граждане, лица без гражданства и иностранные граждане. Возможностью быть субъектом правоотношения появляется с момента рождения. Граждане для возможного преобладания наделяются государством правосубъектностью.

Правосубъектность граждан это социально-правовая категория, необходимая для свободного приобретения конкретных субъективных прав путем вступления в реальные правоотношения.

Правосубъектность в науке гражданского права характеризуется как общая юридическая предпосылка, на основании которой и возникают имущественные, личные неимущественные права, связанные с имущественными. Она неотделима от личности, непередаваема и неотчуждаема.

2) юридические лица как Российской Федерации, так и иностранные фирмы, независимо от вида деятельности, организационной формы, в том числе предприниматели, образовавшие юридическое лицо или без такового, могут выступать в гражданском обороте

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации – республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа, а также городские и сельские поселения выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с гражданами и юридическими лицами. При этом от имени РФ и субъектов РФ могут выступать органы государственной власти, от городских и сельских поселений – органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (ст. 124, 125 ГК).

Физические лица-это общая способность гражданина быть носителем гражданских прав и обязанностей, как предусмотренных, так и не предусмотренных законом (ст. 8 ГК РФ). Именно правоспособность гражданина является предпосылкой обладания конкретными субъективными правами, которые возникают лишь при наличии определенных юридических фактов – действий и событий.

Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью. Правоспособность неотчуждаема. Хотя правоспособность и возникает в момент рождения, она приобретается не от природы, а в силу закона, т.е. представляет собой общественно-юридическое свойство, определенную юридическую возможность. .

Статья 1037 ГК к наследникам по завещанию и по закону относит граждан, находящихся в живых в момент смерти наследодателя, а также зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после его смерти. Это не означает, что закон признает субъектом гражданского права эмбрион и наделяет его правоспособностью.

Закон наделяет правоспособностью будущего гражданина и предоставляет ему такие же права, которыми пользуются живые люди. Гражданская правоспособность не является естественным свойством гражданина. Ею наделяет родившегося человека государство, принявшее закон. Она – общественно-юридическое явление и не что иное, как юридическая возможность.

Гражданскую правоспособность следует отличать от субъективных прав. Она дает возможность их иметь. Субъективные права – результат реализации правоспособности. Они – действительность.

Виды правоспособности: общая, отраслевая, специальная.

а) общая правоспособность — это принципиальная возможность лица иметь любые субъективные права и нести юридические обязанности из числа предусмотренных законодательством; б) отраслевая правоспособность — данный вид правоспособности дает возможность приобретать субъективные права и нести юридические обязанности только в тех или иных отраслях права (например, брачная, трудовая правоспособность и др.);

в) специальная правоспособность — это такая правоспособность, при которой требуются специальные познания или талант (например, врачебная деятельность). Данная правоспособность возникает в момент получения специального разрешения (применительно к юридическим лицам) либо специального документа о наличии соответствующих знаний (применительно к физическим лицам).

Специальная правоспособность юридического лица прекращается с момента ликвидации организации либо аннулирования полученной лицензии. Примером специальной правоспособности также являются должностная и профессиональная правоспособность физического лица.

Юридические лица.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации (статья 65.1).. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяется Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке Российской Федерации.

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено юридическим лицом в суде. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Виды юридических лиц:

В зависимости от характера деятельности:

Коммерческие организации

1. Коммерческие корпоративные организации

2. Унитарные предприятия

Некоммерческие организации

1. Некоммерческие корпоративные организации

2. Некоммерческие унитарные организации

В зависимости от прав учредителей (участников) ЮЛ на его имущество:

1. юридические лица – собственни­ки, в отношении которых их учредители (участники) имеют лишь обя­зательственные (или корпоративные) права требования, реализуемые за счет имущества этих юридических лиц;

2. юридические лица – несобственни­ки, на имущество которых учредители сохраняют право собственности (унитарные предприятия и учреждения);

3. юридические лица – собственники, в от­ношении которых их учредители (участники) не сохраняют ни обяза­тельственных, ни вещных прав.

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒ Дата добавления: 2017-01-21; просмотров: 1065 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Источник: https://lektsii.org/13-76472.html

Состав преступления: минимальная информация

Субъективный состав это

Уголовный закон это юридическая математика, где в определенные формулы нужно “подставлять” данные, после чего оценивать существуют основания для привлечения к уголовной ответственности или нет.

Состав преступления это совокупность признаков, позволяющих отнести общественно опасное деяние к преступлению и назначить за его совершение наказание. В соответствии со ст.14 УК РФ преступлением признается виновносовершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Перечень деяний, запрещенных уголовным законом под угрозой наказания содержится в Особенной части Уголовного кодекса РФ и является исчерпывающим. То, что не описано в Особенной части УК РФ произвольно не может считаться преступлением, условно говоря: нет “статьи” – нет преступления.

Состав преступления содержит 4 элемента:

  • объект преступления (охраняемые правоотношения, охраняемый объект)
  • объективная сторона (общественно опасное деяние, а также время, место, способ его совершения)
  • субъект (лицо совершившее преступление)
  • субъективная сторона (наличие вины, мотив, цель)

При отсутствии или порочности одного из этих элементов уголовное преследование невозможно, а начатое уголовное преследование подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

Объект преступления.

Уголовный закон охраняет определенную совокупность правоотношений. Какую именно, понять очень просто – достаточно открыть оглавление к Особенной части УК РФ и пройтись по названиям разделов – это и будут категории правоотношений, которые охраняются законом:

  • преступления против личности (охраняемые объекты – жизнь и здоровье; свобода, честь, достоинство, половая неприкосновенность, половая свобода, конституционные права и свободы, семья и интересы несовершеннолетних)
  • преступления в сфере экономики (охраняемые объекты: собственность, экономическая деятельность, интересы службы в коммерческих и иных организациях)
  • преступления против общественной безопасности и общественного порядка (охраняемые объекты: общественная безопасность, здоровье населения и общественная нравственность, экология, безопасность движения и эксплуатация транспорта, сфера компьютерной информации)
  • преступления против государственной власти (охраняемые объекты: конституционный строй и безопасность государства, гос власть, интересы гос службы, правосудие, порядок управления)
  • преступления против военной службы (охраняемый объект: военная служба)
  • преступления против мира и безопасности человечества

Объективная сторона

Общественно опасное деяние является центральным элементом преступления, составляет его сущность.

Привлечение к уголовной ответственности за так называемый “голый умысел” либо за “опасное состояние” (вооружен, агрессивен) субъекта, которое не проявилось в его поведении, направленном на причинение вреда охраняемым объектам невозможно.

Пока субъект не начал действовать, то есть исполнять объективную сторону преступления, привлечь к уголовной ответственности его невозможно.

Общественно опасное деяние может быть совершено как в форме действия(грабеж), так и в форме бездействия (оставление в опасности). Кроме того, объективную сторону преступления образуют такие признаки, как время, место, способ совершения преступления.

В частности, если в время и место совершения преступления могут быть не установлены следствием и судом (формулировка: в неустановленное время, в неустановленном месте), то способ совершения преступления часто играет ключевую роль для квалификации содеянного (отнесении преступления к той или иной статье УК РФ).

Так, например, кража, грабеж или разбой отличаются именно по способу совершения общественно опасного деяния, направленного на такой охраняемый объект, как собственность.

Тайный способ – кража; открытый способ (выхватил сумку, пнул и выхватил сумку) – грабеж; открытый , сопряженный с нападением и применением насилия, которое “тянет” на легкий вред здоровью – разбой.

Субъект

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее возрастауголовной ответственности. Минимальный возраст. с которого наступает уголовная ответственность в России – 14 лет.

Общественно опасные деяния, даже убийство, совершенное лицом, которому на момент совершения было 13 лет 11 месяцев и 29 дней преступлением считаться не будет, так как в составе преступления будет отсутствовать элемент, а именно субъект.

Несколько слов о вменяемости.

Согласно ст.

21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. То есть необходимой характеристикой субъекта преступления должна быть его вменяемость. На момент совершения преступления он должен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Именно поэтому в ходе предварительного расследования в обязательном порядке истребуются справки из ПНД по месту жительства лица, а также практически по всем категориям тяжких и особо тяжких преступлений проводится судебная психолого-психиатрическая экспертиза на предмет определения вменяемости субъекта преступления. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), руководить ими или не мог может определить только экспертиза, которую оценивает суд.

На моей практике был случай, когда, военнослужащий, покинув расположение воинской части, совершил убийство молодой пары, согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы на момент совершения преступления у него была констатирована параноидальная шизофрения, которая исключает возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Ленинградский окружной военный суд вынес не приговор по ч.2 ст.105 УК РФ (отсутствовал состав преступления – вменяемый субъект преступления), а определение о направлении лица на принудительное лечение.

Стоит также отметить, что в уголовном праве существует понятие“специальный субъект”.

Спецсубъект – это лицо, которое на момент совершения преступления состояло в определенном статусе (судья, адвокат, родитель, опекун), занимало определенную должность (военнослужащий, гос служащий, должностное лицо при исполнении служебных обязанностей в коммерческой или государственной организации).

Очень большое количество статей Особенной части УК РФ предусматривают ответственность именно для спецсубъектов (дезертирство, неуставные отношения, получение и вымогательство взятки, превышение должностных полномочий и др.).

Субъективная сторона

Наличие и форма этого элемента состава преступления очень непросто доказывается.

Для того, чтобы стать преступлением общественно опасному деянию необходимо виновное его совершение. То есть, вменяемый, достигший возраста уголовной ответственности субъект должен совершить общественно опасное деяние в форме умысла (ст.

25 УК РФ) или неосторожности (ст.26 УК РФ), ну или с двумя формами вины (ст.

27 УК РФ) (умышленно наносил телесные тяжкие телесные повреждения, однако смерти потерпевшего не хотел, к последствиям избиения, в виде причинения смерти имела место вина в форме неосторожности – ч.4 ст. 111 УК РФ, например)

Умышленное общественно опасное деяние может быть двух видов:

  • совершенное с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (характерный пример – прицельное огнестрельное ранение в голову. Такое исполнение объективной стороны преступления будет свидетельствовать о том, что субъект преступления осознавал, что посягает на жизнь, предвидел неизбежность гибели потерпевшего и осознанно желал именно гибели, так как пуля в голову иных последствий не подразумевает).
  • совершенное с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (характерный пример удар ножом в любой жизненно-важный орган, например в печень и оставление потерпевшего там, где он и остался, то есть осознавал, что посягает на жизнь, о чем свидетельствует удар в жизненно-важный орган, не мог не предвидеть, что от такого повреждения наступает смерть, но отнесся безразлично к этому: оставил потерпевшего, помощь не оказывал).

Неосторожное общественно опасное деяние может быть также двух видов:

  • совершенное по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий (классический пример – ДТП, когда в мыслях, “эх проскочу”, что реализуется превышением скорости, игнорированием запрещающего сигнала светофора, опасным маневрированием, что по итогу приводит к тяжким последствиям на дороге).
  • совершенное по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (пример: исполняя обязанности сестры-хозяйки и совмещая их с функциями санитарки – ванщицы, осуществляла помывку находящегося на лечении тяжелобольного пациента. Женщина поместила потерпевшего в ванну, открыла воду и вышла из помещения ванной комнаты. В этот момент из крана потекла очень горячая вода, однако мужчина в силу своего заболевания не имел возможности самостоятельно передвигаться, а также позвать на помощь, так как был немой. В результате этого потерпевший получил термические ожоги тела 1-2 степени, которые послужили причиной развития пневмонии и повлекли смерть больного. Санитарка была должна находиться рядом с больным, на что указывала инструкция. При должной предусмотрительности она могла предвидеть негативные последствия своего поведения, однако, не осознавая всю меру опасности угрожавшей больному, нарушила должностную инструкцию, что и привело к таким тяжким последствиям. Суд признал санитарку диспансера виновной в смерти потерпевшего и определил ей наказание в виде 1 года лишения свободы.)

Являясь видом неосторожной вины, небрежность имеет некоторое сходство с преступным легкомыслием. Общее для них в интеллектуальном критерии – отсутствие предвидения реальной возможности наступления общественно опасных последствий. Вместе с тем они различаются по целому ряду признаков, относящихся как к интеллектуальному, так и волевому критерию.

Интеллектуальный критерий: при легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность наступления последствий, а при небрежности – не предвидит, однако должно (объективный критерий) и могло (субъективный критерий) их предвидеть.

Волевой критерий: в легкомыслии он характеризуется легкомысленным расчетом на предотвращение преступных последствий, основанном на реальных жизненных обстоятельствах, при небрежности – непроявлением должного напряжения психических процессов, которое не позволяет ему предвидеть последствия своего поведения.

Таким образом, для выводов о том, подлежит лицо уголовной ответственности или не подлежит и по какой статье УК РФ необходимо установить наличие или отсутствие в его действиях состава преступления и дать полную характеристику всем его четырем элементам, оценив в своей совокупности.

Итак, чтобы однозначно высказаться подлежит лицо уголовной ответственности или нет нужно:

  • Определить объект посягательства;
  • Установить все компоненты объективной стороны преступления — время, место, способ, форма деяния (действие бездействие), установить имело место покушение или состав окончен, установить, на основании исполнения объективной стороны преступления является ли лицо исполнителем, соисполнителем, пособником или подстрекателем;
  • Проанализировать субъект преступления — возраст, вменяемость, является ли спецсубъектом;
  • Установить и оценить мотив, цель, форму вины субъекта;
  • Квалифицировать (отнести к той или иной статье УК РФ установленный состав преступления)

За этим перечнем идет следующий, связанный уже с назначением наказания за совершенное преступления, но об этом уже в других статьях.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d331c9e35c8d800adea7a59/sostav-prestupleniia-minimalnaia-informaciia-5d331e6ae6cb9b00aca0b627

Реферат: Субъективный состав участников гражданского процесса. Скачать бесплатно и без регистрации

Субъективный состав это

* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.

Введение

Любые правоотношения немыслимы без определенных участников. Поэтому при изучении гражданских процессуальных отношений следует обратить внимание на их субъективный состав.

Субъекты гражданского процессуального права (граждане и коллективные образования) могут вступать в процессуальные правоотношения с судом по различным основаниям. В зависимости от цели участия в гражданском процессе они могут занять положение сторон, третьих лиц, заявителей или заинтересованных лиц, а граждане – положение представителей, свидетелей, экспертов, переводчиков.

Все лица, участвующие в процессе, являются субъектами гражданского процессуального правоотношения, в котором другая сторона – суд.

Всех субъектов гражданского процессуального правоотношения в зависимости от того, на какой стороне правоотношения они выступают, можно разделить на две группы:

1) суды: а) коллегиальные; б) судья единоличный; в) другие должностные лица суда, в частности судебный исполнитель;

2) участники процесса: а) лица, участвующие в деле; б) лица, содействующие правосудию.

Обязательными субъектами гражданского процессуального правоотношения являются суд, стороны в исковом производстве и в производстве по делам, возникающим из административно-правовых отношений, а также заявители и заинтересованные лица – в делах особого производства.

В предусмотренных законом случаях обязательными субъектами гражданского процессуального правоотношения выступают прокурор, органы государственного управления и другие организации и лица, по заявлению которых возбуждается гражданское дело в защиту прав других лиц.

Все другие участники процесса – необязательные субъекты гражданского процессуального правоотношения.

Состав субъектов гражданского процессуального правоотношения не является неизменным и постоянным.

Он зависит от стадии процесса и характера совершаемых действий в ходе развития и движения процесса, оснований привлечения (вступления) в процесс тех или иных участников, обстоятельств дела, предмета судебной защиты, в частности от характера спорного материального правоотношения и состава его субъектов.

Принятый Государственной Думой 23 октября 2002 года и вступивший в действие с 1 февраля 2003 года Гражданский процессуальный кодекс РФ содержит ряд изменений, касающихся лиц, участвующих в деле.

Так, Гражданский процессуальный кодекс РФ расширил круг лиц, обладающих процессуальной дееспособностью. В частности в ч.2 ст.

37 ГПК РФ говорится, что несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипации), так же в случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в праве лично защищать в суде свои права и законные интересы. Однако суд в праве привлечь к участию в таких делах законных представителей и несовершеннолетних.

В ГПК РФ законодатель четко определил при наличии каких обязательств допускается процессуальное соучастие (ч.2 ст.40 ГПК РФ).

В Гражданском процессуальном кодексе РСФСР была предусмотрена как замена ненадлежащего ответчика, так и замена ненадлежащего истца – лица, которое ошибочно полагает, что у него имеется определенное субъективное право, нарушенное ответчиком.

По ГПК РФ законодатель предусматривает замену лишь ненадлежащего ответчика, что можно объяснить следующими соображениями. Поскольку предъявление иска – право, а не обязанность лица, то помимо его воли привлечь его к участию в процессе не возможно.

У лица, чье субъективное право нарушено, имеется возможность в любое время предъявить суду иск в защиту этого права, либо не предпринимать никаких действий в защиту своего права.

Если в защите нарушенного субъективного права не заинтересован сам правообладатель, то трудно ожидать, что такой интерес имеется у суда.

В то же время, ненадлежащий истец может и не предполагать, что у него отсутствует субъективное право на предъявление иска, а ГПК РФ не предусматривает, что суд обязан его об этом проинформировать. В этом случае, когда иск предъявлен ненадлежащим истцом, в последующем на него будут возложены все расходы, связанные с ведением дела.

Так же в ГПК РФ были существенные изменены и расширены полномочия прокурора. Это обусловлено тем, что ГПК РФ закрепляет гарантии справедливого и публичного разбирательства дела, устанавливает достаточное время для подготовки к процессу, закрепляет право иметь представителя.

В ГПК РСФСР была предусмотрена отдельная статья по привлечению третьих лиц по делам о восстановлении на работе, в ныне действующем ГПК РФ данная норма не выделяется в отдельную статью.

Для того чтобы полно рассмотреть всех лиц, участвующих в деле, их права и обязанности будем пользоваться не только учебной литературой, но и судебной практикой.

Целью данного исследования является рассмотрение субъектов гражданско-процессуальных правоотношений и их классификация.

Поставленная цель достигается в процессе решения следующих задач:

– рассмотреть лиц, участвующих в деле;

– определить лиц, содействующих осуществлению правосудия.

Курсовая работа написана в соответствии с действующим законодательством гражданского процессуального права на основе аналитической оценки судебной практики и наиболее серьезных современных процессуально-правовых концепций.

1. Суд, как основной участник процесса

Суд является основным участником гражданского процесса.

Суд – орган власти, наделенный компетенцией (полномочиями) по осуществлению правосудия путем разрешения гражданских и уголовных дел.

Поэтому суд – не только обязательный, но и решающий субъект гражданского процессуального правоотношения.

Властные полномочия суда проявляются одновременно как его права и обязанности, для выполнения которых суды совершают многочисленные процессуальные действия.

Особое положение суда как субъекта гражданских процессуальных правоотношений определяется конституционными принципами правосудия и статусом судей.

Согласно ст.118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Иначе говоря, гражданское судопроизводство является самостоятельным, и в рамках этого судопроизводства судами рассматриваются подведомственные им гражданские дела. Нормы ст.118 Конституции РФ имеют императивный (обязательный для исполнения) характер.

В это связи никакие другие органы, в том числе государственные органы законодательной и исполнительной власти, не могут подменять судебные органы. В ст.

1 Закона о судебной системе по данному вопросу закреплено следующее: «Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия» .

Положением ст.5 ГПК РФ установлено, что правосудие по гражданским делам осуществляется судами общей юрисдикции.

К федеральным судам общей юрисдикции относятся районный суд, верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, Верховный Суд РФ, а также военные и специализированные суды (ст.

4 Закона о судебной системе). Мировые судьи – судьи общей юрисдикции субъектов РФ и рассматривают гражданские дела в пределах своей компетенции (ст.23 ГПК РФ). Компетенция судов общей юрисдикции также определена Законом о судебной системе. Согласно ст.

21 районный суд в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным конституционном законом.

Районный суд – непосредственно вышестоящая судебная инстанция по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района.

Статьей 20 установлено, что Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа в пределах своей компетентности рассматривают дела в качестве суда первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. Перечисленные суды являются непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта РФ.

Верховный Суд РФ (ст.19):

– высший судебный орган по гражданским делам, подсудным судам общей юрисдикции;

– осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая, военные и специализированные федеральные суды;

– в пределах своей компетентности рассматривает дела в качестве суда второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – и в качестве суда первой инстанции;

– непосредственно вышестоящая судебная инстанция по отношению к верховным судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и автономных округов, военным судам военных округов, флотов, видов и групп войск.

Гражданские дела могут рассматриваться в судах первой инстанции единолично (только одним судьей) или коллегиально (несколькими судьями, объединенными в коллегию).

Вопрос о единоличном или коллегиальном рассмотрении в суда первой инстанции гражданских дел претерпел трансформацию. Если в ст.15 ГПК РСФСР, коллегиальность рассмотрения дел в судах первой инстанции считалась общим правилом, то в ч.1 ст.

7 ГПК РФ коллегиальность рассмотрения дел – исключение из общего правила.

По существу, произошел отход от принципа коллегиальности, поскольку, установлено новым НПК РФ, гражданские дела в судах в качестве первой инстанции рассматриваются коллегиально только в случаях, установленных федеральным законом.

Полагаем, что данная ситуация сложилась не из-за отсутствия правовой базы, а это явление скорее социально-экономического характера, связанное с отсутствием должного бюджетного финансирования судов.

Коллегиальное рассмотрение дел осуществляется судом в составе судьи и двух народных заседателей. Это следует из ч.2 ст.5 Закона о судебной системе, предусматривающей осуществление правосудия в судах общей юрисдикции с участием народных заседателей. Однако законодатель исключил институт народных заседателей из гражданского процесса.

Полагаю, что такой подход вряд ли оправдан, поскольку может привести к нарушению конституционного права гражданина на рассмотрение его гражданского дела в коллегиальном составе с участием народных заседателей. Сказанное тем более актуально, что Федеральный Закон от 2 января 2000г.

«О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в числе признанных утратившими силу не значится.

Указанным Законом подробно регламентированы вопросы участия народных заседателей в судах общей юрисдикции в качестве судей.

Единоличное рассмотрение гражданских дел судьей (в случаях, когда ему такое право предоставлено ГПК РФ) означает, что он действует от имени суда.

Данную норму, позволяющую судье рассматривать гражданское дело единолично, следует оценивать в совокупности со ст.

164 ГПК РФ, в которой закреплено право лиц, участвующих в деле, согласиться с рассмотрением дела судьей единолично или настаивать на коллегиальном рассмотрении дела. Их мнение заносится в протокол судебного заседания.

Дела по жалобам на постановления мировых судей рассматриваются в апелляционном порядке судьей единолично.

Гражданские дела в судах кассационной и надзорной инстанции рассматриваются исключительно коллегиально.

Согласно ст.13 ГПК РФ суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов, решений суда, определений суда.

Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения в суд являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом

Источник: https://ReferatBank.ru/referat/preview/11151/referat-subektivnyy-sostav-uchastnikov-grazhdanskogo-processa.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.